Статья 1142 ГК РФ. Наследники первой очереди (действующая редакция)
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Статья 1141 Статья 1142 Статья 1143 Постоянная ссылка на документ URL документа [ скопировать ] HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [ скопировать ] BB-код ссылки для форумов и блогов [ скопировать ] в виде обычного текста для соцсетей и пр. [ скопировать ] Скачать документ в форматеКомментарий к ст. 1142 ГК РФ
1. В качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица, которые разделены на несколько очередей.
В комментируемой статье говорится о наследниках первой очереди, к числу которых относятся наиболее близкие наследодателю люди: дети, супруг и родители.
Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни (см. комментарий к п. 1 ст. 1116 ГК). Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Для того чтобы наследование по закону детей после родителей или родителей после детей стало возможным, необходимо документально подтвердить происхождение детей от родителей в установленном законом порядке.
Законодатель в комментируемой статье имел в виду в первую очередь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (то есть происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний или иных доказательств.
Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.
Признание брака между родителями ребенка недействительным не влияет на права ребенка (в том числе и на наследственные), если ребенок рожден в таком браке либо в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК). Таким образом, дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.
Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установлено в добровольном порядке и судебном.
Добровольное установление отцовства производится органами загса в следующих случаях:
1) если заявление о регистрации рождения ребенка подается совместно отцом и матерью ребенка;
2) если получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, признания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления ее места нахождения и т. д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства либо по решению суда);
3) если отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться невозможной или затруднительной.
Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда (п. 3 ст. 48 СК РФ).
Не призываются к наследованию родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них к моменту открытия наследства. С точки зрения наследственного права они считаются недостойным наследниками (ст. 1117 ГК РФ, см. комментарий к ней).
Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему), в соответствии с которым при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Таким образом, при усыновлении усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, которыми пользуется родитель.
Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти наследодателя. При этом одновременно прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками. В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) в случаях, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Семейным кодексом РФ предусмотрено два таких случая. Так, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).
Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, что оно было фактически принято в семью и проживало на положении усыновленного. При отсутствии юридически оформленного усыновления на наследство такие лица претендовать не могут.
Пережившим супругом как наследником по закону может считаться лицо, которое состояло с умершим в зарегистрированном браке (в органах загса). Документом, подтверждающим нахождение супругов в браке, является свидетельство о заключении брака (гл. III ФЗ от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Исключение из этого правила — случаи, когда переживший супруг находился в фактических, но признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке.
К зарегистрированным бракам приравниваются браки, заключенные по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния (п. 6 ст. 169 СК). Состояние в фактических брачных отношениях (так называемый гражданский брак) не дает права на получение наследства.
Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).
В указанном Постановлении также было отмечено, что при разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.
Право на наследство супруга не связывается ни с совместным проживанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, они могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что, пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником. В случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве при условии, что соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.
2. В п. 2 комментируемой статьи говорится об особенностях наследования по праву представления. В качестве наследников в данном случае выступают внуки и их потомки.
При наследовании по праву представления потомки наследодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из восходящих по прямой линии родственников, который был бы наследником. В данном случае потомки представляют своего предка, который мог бы наследовать, если был бы в живых.
Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случаях, когда потомков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, они делят между собой поровну ту часть наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства.
Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по закону, они выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до открытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоятельно приняли оставшееся после родителей наследство.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК (см. комментарий к нему).
Наследование
Гражданское законодательство предусматривает два варианта вступления в права наследования: по нормам закона и по завещанию. Наследственное право закрепляет приоритет за наследованием по нормам завещания, поэтому законный порядок вступает в юридическую силу при отсутствии завещания, признании его недействительным или при его аннулировании при жизни самого наследодателя.
Наследование по закону
Общие принципы наследования по закону содержатся в Гражданском кодексе. Данному способу вступления в наследство посвящается Глава 63.
Наследование по закону предполагает распределение наследственной массы между родственниками наследодателя согласно принципам очередности (согласно ст. 1141 ГК РФ). Необходимость доказательства родства с покойным или наличия с ним семейных связей является ключевой отличительной чертой данного порядка вступления в наследство.
Законный порядок наследования начинает действовать в следующих случаях:
- В завещании была указана лишь определенная часть имущества наследодателя, а некоторое имущество осталось неохваченным данным документом.
- Завещание было признано недействительным в судебном порядке.
- В завещании не указан порядок распределения имущества, здесь сказано только о том, кто лишается наследства.
Наследование по закону происходит с учетом следующих принципов:
- В состав наследственной массы попадает все имущество наследодателя, принадлежащее ему на момент смерти на правах собственности, и на которое не было составлено завещание. Это, например, недвижимость, авторские права, деньги, ценные бумаги и пр. При этом наследованию не подлежат личные неимущественные права (честь и достоинство, характер, должность и пр.) и неприватизированное имущество (земельные участки в аренде, муниципальная квартира и пр.).
- Наследственная масса распределяется между родственниками покойного.
- Наследство распределяется в соответствии с принципами очередности, всего предусмотрено восемь ступеней наследников.
- Принятие наследства – это право, а не обязанность наследника. Он вправе отказаться от вступления в наследство.
- Наследство распределяется между всеми наследниками в пределах одной очереди в равных долях (согласно п. 2 ст. 1141 ГК РФ). Например, если наследников четверо, то каждый из них получит по ¼ в собственности.
- Наследникам, которые при жизни наследодателя распоряжались его имуществом и пользовались им в целях заработка, принадлежат преимущественные права на получение этого имущества в единоличную собственность. При этом они обязаны компенсировать иным наследникам их доли в денежном выражении или право на их имущество. Например, у супруга был в собственности земельный участок, на котором вместе с женой они выращивали фрукты и овощи. После его смерти именно жене будет принадлежать преимущественное право на земельный участок, а детям она должна будет компенсировать их доли в собственности на участок или передать им автомобиль, входящий в наследственную массу.
- Наследники вправе изменить порядок наследования по закону, подписав соглашение о распределении наследуемого имущества.
- По наследству переходят не только активы, но и долговые обязательства наследодателя: например, его долги по кредитам и займам, налоговая задолженность и пр. При этом долги наследуются только в пределах стоимости унаследованного имущества. Наследники могут принять в наследство имущество наследодателя, только если согласятся платить по его долгам.
Датой открытия наследства признается дата смерти наследодателя (согласно ст. 1114 Гражданского кодекса). Но наследственное право предусматривает и альтернативные варианты открытия наследства: когда было вынесено постановление суда, объявляющее гражданина умершим и день предполагаемой смерти лица по решению суда.
В целом процедура вступления в наследство имеет немало нюансов в зависимости от вида наследуемого имущества. Например, по наследству не может переходить неприватизированная квартира, но есть одно исключение: если при жизни наследодатель начал процедуру приватизации, то наследники могут перевести право на ее завершение на себя в судебном порядке. Прописанные в квартире по договору социального найма граждане могут продолжать проживать в данной квартире после смерти ответственного нанимателя.
Очередность наследования
Гражданский кодекс предусмотрел восемь ступеней наследников по закону (этому посвящены ст. 1141-1145 ГК РФ).
К числу наследников первой очереди, которым отдается приоритет при вступлении в права наследства, относят детей (как родных, так и усыновленных), супругов и родителей наследодателя (по нормам ст. 1142 ГК РФ).
Только если отсутствуют наследники из состава первой очереди, право на вступление в права наследства переходит ко второй очереди и т. д. Таким образом, если у наследодателя остались дети, родители или супруга, то другие наследники не смогут претендовать на его имущество.
Усыновленные дети приравниваются к правам родных (согласно ст. 1147 ГК РФ). Но они не могут претендовать на наследство от своих биологических родителей. Также в состав наследников первой очереди входят зачатые, но еще не рожденные на момент смерти наследодателя дети (согласно п. 1 ст. 1146 ГК).
Также стоит учитывать, что наследственное право признает только официально зарегистрированный брак. Гражданские жены не могут претендовать на наследство, как и лица, которых с покойным связывали церковные узы брака. Если на момент открытия наследства супруги были в разводе, то бывший супруг к наследству не призывается.
Во вторую очередь попадают бабушки и дедушки, а также братья и сестры (ст. 1143 ГК РФ).
На третьей ступени располагаются дяди и тети (согласно ст. 1144 ГК РФ).
Последующие 4-8 ступени призываются к наследованию при отсутствии наследников с высшей степенью родственных связей (по ст. 1145 ГК РФ).
Прабабушки и прадедушки формируют четвертую ступень.
В пятую ступень попадают двоюродные бабушки и дедушки, дети племянников и племянниц.
Шестая ступень образуется за счет двоюродных правнучек и правнуков, детей двоюродных бабушек, дедушек и братьев.
В седьмую ступень попадают родственники, не имеющие кровного родства с наследодателем: мачеха, отчим, падчерицы и пасынки.
В восьмой ступени находятся нетрудоспособные иждивенцы, которые находились на иждивении не менее года (например, сюда можно отнести гражданскую жену). Под иждивенцами понимаются лица, которые не являются кровными родственниками наследодателя. Это несовершеннолетние лица, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях и прожившие совместно с наследодателем на одной жилплощади не менее года (этот факт требуется подтвердить выпиской из домовой книги или справкой о составе семьи), или нетрудоспособные граждане по причине инвалидности или достижения пенсионного возраста.
В случае когда все наследники отказались от вступления в права наследства или их не было, то такое имущество признается выморочным и отходит в пользу государства. Государство не вправе отказаться от выморочного имущества и обязано его принять.
Особенность государства как наследника также состоит в том, что оно не должно заявлять о своих правах на имущество. В конечном итоге наследство передается в уполномоченный орган: недвижимость – к администрации муниципального образования, на территории которого она расположена, денежные средства – в бюджет, предметы искусства – в Госхран, религиозные предметы – в церковь и пр.
Существующая очередность наследования по законным принципам может быть нарушена:
- если наследники из состава предыдущей очереди отказались от наследства в письменном виде;
- если наследники из состава предыдущей очереди не успели заявить о своих правах в течение полугода после смерти наследодателя;
- если все наследники из состава предыдущей очереди были признаны недостойными;
- из-за смерти законного наследника.
Рассмотрим подробнее, как распределяется имущество покойного при смерти законного наследника. Если законные наследники не дожили до момента вступления в наследство, то право на имущество переходит уже к их законным наследникам по праву представления. Права на наследство:
- первой очереди переходят к внукам и их потомкам;
- второй очереди – к племянникам и племянницам;
- третьей очереди – к двоюродным братьям и сестрам;
- четвертой очереди – к двоюродным внукам и внучкам;
- пятой очереди – двоюродным дедушкам и бабушкам;
- шестой – к двоюродным правнучкам и правнукам;
- седьмой – к родственникам неполнокровных родственников.
Приведем пример наследования по праву представления. У наследодателя было двое детей: сын и дочь. Дочь умерла раньше своего отца, но у нее был свой ребенок. В этом случае имущество будет распределяться между сыном и внуком. Внук в общем случае не получил бы наследство деда, так как есть наследники первой очереди, но он получает долю за свою мать по праву представления.
Еще одной альтернативной схемой распределения наследства является наследственная трансмиссия. Она применяется, если наследник умер после открытия наследства (смерти наследодателя), но не дожил до момента получения свидетельства о праве на наследство. При таком стечении обстоятельств наследование производится не по праву представления, а в общем законном порядке в соответствии с очередностью.
В этом случае имущество распределяется между наследниками покойного, который является родственником наследодателя.
Сроки принятия наследства по закону
Гражданский кодекс указывает на необходимость вступления в наследство в течение полугода после смерти наследодателя. За этот срок наследник должен обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела и предъявления комплекта подтверждающей документации. Указанные временные рамки прописаны в ст. 1154 ГК РФ.
Если сроки были упущены, то свои права на наследство может заявить наследник из следующей очереди, либо имущество будет распределено между остальными наследниками в пределах той же очереди.
Когда у наследника были уважительные причины для пропуска 6-месячных сроков, он вправе обратиться за восстановлением своих прав на имущество наследодателя в суд.
В суде будет рассматриваться обоснованность искового заявления. В качестве уважительных доводов судом могут быть приняты длительная болезнь наследника, нахождение его в бессознательном состоянии, нахождение за пределами российской территории, незнание о смерти наследодателя, рекомендации врачей воздержаться от участия в наследственных спорах из-за состояния здоровья, нахождение в местах лишения свободы и пр.
В случае восстановления наследника в правах нотариус должен будет аннулировать ранее выданные свидетельства о праве на наследство. Если к моменту восстановления сроков имущество было признано выморочным и продано на торгах, то государство обязано будет компенсировать наследнику стоимость его доли.
Если у наследника отсутствовала веская причина для пропуска сроков для вступления в наследственные права, то суд откажет ему в восстановлении сроков.
Помимо восстановления упущенных сроков у наследников есть еще одна возможность получить права на наследство, если он не обратился к нотариусу в течение полугода. Альтернативой вступления в права наследства через нотариуса по Гражданскому кодексу является фактическое принятие наследства.
Если наследник фактически вступил в наследство и принял наследуемое имущество, то ему необходимо подтвердить этот факт через суд. Фактическое вступление в наследство предполагает, что наследник начал распоряжаться имуществом покойного как своим. Например, он продолжил проживать в квартире наследодателя, оплачивал коммунальные платежи, сделал там ремонт, оплатил похороны и пр.
Например, дочка осталась жить в квартире матери после ее смерти, сделала там ремонт и регулярно платила за коммунальные услуги. Суд принял ее доводы и подтвердил, что она фактически вступила в права наследования.
Вступление в наследство по закону: пошаговая инструкция
Для вступления в наследство по нормам закона наследнику предстоит пройти следующие этапы. Этап 1. Сбор необходимых документов для вступления в наследство. Для заявления о своих наследственных правах наследникам следует собрать определенный комплект документов, который включает в свой состав:
- Свидетельство о смерти наследодателя, полученное в ЗАГСе. В исключительных ситуациях в качестве альтернативы этому документу может выступать постановление суда о признании наследодателя умершим.
- Справка с последнего места проживания наследодателя с указанием на снятие его с регистрационного учета в связи со смертью. Это может быть справка о составе семьи из паспортного стола, ТСЖ, УК или выписка из домовой книги.
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность наследника.
- Документ, подтверждающий родство с наследодателем: свидетельство о рождении, об установлении отцовства, заключении брака и пр. Если он был утерян, то нужно попробовать восстановить его в ЗАГСе либо доверить формирование запроса нотариусу. При необходимости придется проходить процедуру признания родства в судебном порядке.
- Документы на наследуемое имущество, подтверждающие права собственности наследодателя (например, свидетельство о праве собственности на недвижимость, выписка из ЕГРН, ПТС, выписка из реестра держателей акций, выписка из ЕГРЮЛ и пр.).
- Документы на наследуемое имущество, подтверждающие законность приобретения права собственности наследодателем (договоры купли-продажи, дарения, мены и пр.).
- Документы, подтверждающие право на льготы при расчете размера госпошлины (справка об инвалидности, подтверждение факта совместного проживания на одной жилплощади в течение последнего полугода, удостоверение Героя РФ и пр.).
- Техническая документация на наследство: например, планировка из БТИ на наследуемую квартиру.
- Документация, которая служит подтверждением того, что имущество относится к совместно нажитому (свидетельство о заключении брака, договор купли-продажи, брачный договор, судебное решение и пр.) – если нужно выделить долю супруга перед вступлением в наследство.
- Соглашение о разделе наследуемого имущества (если есть).
- Документы, подтверждающие право на обязательную долю в наследстве (если часть наследства передается по завещанию): свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение и пр.
Этап 2. Обращение к нотариусу.
Наследнику следует обратиться к нотариусу, закрепленному за адресом последнего проживания наследодателя, с заявлением об открытии наследственного дела и выдаче свидетельства о праве на наследство. К нему прилагается комплект собранной документации. Для начала достаточно будет документов, подтверждающих родство и смерть наследодателя. Остальные сведения можно принести позднее.
Этап 3. Прохождение процедуры оценки наследуемого имущества.
Оценка наследуемого имущества необходима для определения размера госпошлины для вступления в наследство. В большинстве случаев наследникам стоит заказать в специализированной компании отчет о рыночной стоимости наследуемого имущества.
Нотариус может принять от наследников только официальный отчет о рыночной стоимости, составленный сертифицированным оценщиком, имеющим действующий допуск в СРО.
В некоторых случаях прохождение дополнительной оценки не требуется. Например, если в отношении имущества рассчитана кадастровая стоимость, она также может быть принята в качестве официальной оценки. Тогда достаточно запросить в Росреестре выписку из ЕРГН. Наследник вправе сам выбрать оптимальный вариант оценки. Если он предоставит нотариусу несколько вариантов оценки, то расчет госпошлины будет вестись по наименьшей из стоимостей.
Этап 4. Оплата госпошлины и внесение платы за технически-правовую работу.
Без квитанции с оплаченной госпошлиной нотариус вправе отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. С 2006 года налог на наследство не уплачивается, вместо него была введена госпошлина на получение свидетельства. Ее размер привязан к оценочной стоимости наследуемого имущества и рассчитывается следующим образом:
- 0,3% (ставка)*стоимость наследуемого имущества ближайшими родственниками наследодателя (детьми, родителями, супругой, братьями и сестрами);
- 0,6% (ставка)*стоимость наследства всеми остальными.
Рассчитанная таким образом госпошлина не может превышать 100 тыс. р. для ближайших родственников и 1 млн. р. – для всех остальных. Госпошлина уплачивается всеми наследниками пропорционально размеру их доли.
Например, имущество было оценено в 10 млн. р. В качестве наследников выступают дочь и мать покойного. Их доля по 50% в собственности. Соответственно, каждый рассчитывает госпошлину по следующему алгоритму: (10000000*1/2*0,3%)=15000 р.
Порядок определения госпошлины прописан в Налоговом кодексе и не зависит от региона оформления наследства. Плата за технически-правовую работу определяется тарифами нотариуса и составляет около 3-5 тыс. р.
Этап 5. Получение свидетельства о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство будет выдано не ранее чем через полгода после смерти наследодателя. Это срок необходим, чтобы все наследники успели заявить о своих правах, а нотариус успел проверить, насколько корректные были представлены сведения.
Свидетельство необходимо сохранять, так как он служит подтверждением законности перехода права собственности на имущество наследодателя. Каждый наследник получает свой экземпляр документа.
Свидетельство оформляется на специальном бланке и содержит указание на то, какое имущество было унаследовано, кем и в каких долях.
Этап 6. Переоформление права собственности на наследство.
Не всегда получение свидетельства о праве на наследство является завершающим этапом всей процедуры наследования.
В некоторых случаях наследникам необходимо переоформить имущество на свое имя, чтобы иметь возможность им свободно распоряжаться. Так, при наследовании квартиры, частного дома, земельного участка необходимо переоформить права собственности на имя наследника через Росреестр, приложив свидетельство (сегодня услугу по формированию запроса по переоформлению прав собственности в электронном виде предоставляют и сами нотариусы).
Если по наследству перешел автомобиль, то следует обратиться в ГИБДД, акции – к реестродержателю, доля в бизнесе – в ФНС.
После того как права собственности были переоформлены, наследник становится полноправным владельцем имущества. Он может дарить его, завещать и продавать.
Но также на него перекладываются все обязанности по его содержанию.
Как отказаться от наследства
Гражданский кодекс закрепляет за наследниками право на отказ от наследства. Для этого требуется подать заявление нотариусу об отказе от вступления в наследство. За прием и регистрацию такого заявления уплачивается госпошлина в размере 100 р. Отказ допускается написать как в пользу определенного лица, так и без указания такового. При отказе от наследства несовершеннолетних и недееспособных требуется предварительно заручиться поддержкой органов опеки.
Стоит учитывать, что отказаться можно только от всего наследства без исключения. Так, не допустим отказ от долговых обязательств наследодателя при одновременном наследовании его недвижимости. Но наследник вправе отказаться от наследства по закону (полностью) и принять имущество по завещанию.
Необходимость оформления отказа от наследства имеет смысл:
- если долговые обязательства (по кредитам, займам и пр.) превышают стоимость наследуемого имущества;
- если имущество не востребовано наследником (например, он проживает далеко от места открытия наследства и на вступление в наследство и продажу такого имущества наследнику предстоит понести немалые затраты).
Нередко наследниками движут личные мотивы отказа от имущества родственника (например, они хотят увеличить долю другого, или ими движет обида на наследодателя).
Перед тем как оформить отказ, стоит внимательно взвесить все «за и против» принятого решения. Ведь по закону отказ не имеет обратной силы и вернуть себе права на наследство в дальнейшем не получится даже через суд.
Существует еще один способ отказа от наследства путем бездействия. Если наследник не заявит о своих правах в течение полугода, то он утрачивает свои права на имущество наследодателя.
Оспаривание
Оспаривание наследства по закону допускается только в судебном порядке. Подать исковое заявление может только тот наследник, чьи имущественные права были нарушены. Например, сторонний человек, который не является родственником наследодателя, обратиться с таким иском не может или наследник из 4 очереди, если живы наследники из 1-3 очереди.
Обращение в суд в наследственных делах может потребоваться для следующих действий:
- Оспаривания распределения долей между наследниками, признания имущества совместно нажитым.
- Включения в состав наследственной массы дополнительного имущества.
- Восстановления упущенных сроков.
- Получения преимущественного права на наследование определенного имущества.
- Признания завещания недействительным и распределение имущества по закону.
- Узаконивания фактического принятия наследства.
Здесь приведены только наиболее типовые причины обращения в суд.
В качестве основания для оспаривания распределения наследства по закону может выступать признание наследников недостойными. В результате признания законных наследников таковыми права на имущество могут перейти к наследникам следующей очереди, или доля недостойного наследника будет распределена между остальными.
Признать наследника недостойным возможно при соблюдении одного из следующих условий (согласно ст. 1117 ГК РФ):
- Лицо совершило преступление против наследодателя и наследников. Это могут быть мошеннические действия, направленные на увеличение доли в наследстве, либо даже покушение на убийство/убийство.
- Наследника лишили родительских прав в отношении ребенка, наследником которого он является.
- Наследник уклонялся от оказания необходимой помощи и обеспечения должного ухода наследодателю. Например, не уплачивал алименты в его пользу, не предоставлял необходимую медицинскую помощь после получения инвалидности.
Оспаривание наследства по закону предполагает прохождение следующих шагов:
- Обратиться в районный суд по месту жительства наследодателя с исковым заявлением. Потребуется собрать свидетельство о смерти, документы о родстве и на имущество наследодателя. В исковом заявлении необходимо будет указать, какие именно права наследника были нарушены.
- Заплатить госпошлину за рассмотрение искового заявления, которая привязана к цене иска и приложить квитанцию суду. Если размер госпошлины слишком велик, то можно запросить рассрочку на нее.
- Дождаться рассмотрение материалов дела судом и вынесения постановления.
- Обращение к нотариусу с решением суда для аннулирования ранее выданных свидетельств о праве на наследство и оформление новых.
Далее вступление в наследственные права будет происходить по стандартному алгоритму.
Таким образом, унаследовать имущество наследодателя наследники могут двумя способами: по нормам закона и завещания. При распределении наследственной массы по закону определяющее значение имеет принцип очередности. Законодательством предусмотрено восемь очередей наследников. Наибольшим приоритетом обладают наследники первой очереди: супруги, дети и родители наследодателя. Принцип очередности предполагает распределение имущества между наследниками в пределах одной ступени в равных долях.
Наследники обязаны заявить о своих правах на наследство в течение полугода после смерти наследодателя или путем фактического принятия наследства. За оформлением наследственных прав необходимо обращаться к нотариусу по месту последнего проживания наследодателя. По результатам прохождения всей процедуры нотариус обязан выдать всем законным наследникам свидетельство о праве на наследство. На финальном этапе необходимо переоформить права собственности на имущество наследодателя в свою пользу. Наследники наделены правом отказа от наследства в любой момент, для чего они пишут заявление об отказе в пользу нотариуса.
Как дети вступают в наследство?
Родителям детей-наследников – о том, что нужно для вступления в наследство и почему могут отказать; кто должен сообщить о нем и что будет, если не сообщат; как имущество будет делиться между родственниками и можно ли отказаться от наследства
Наследство от неизвестного дядюшки-миллионера – тайная мечта многих. Но в реальности большинство получают имущество от умерших близких людей. Боль от утраты родного человека смешивается с прохождением бюрократических процедур. Особенно сложно в ситуациях, когда наследником является несовершеннолетний, хотя, на первый взгляд, никаких особенностей положения разд. V Гражданского кодекса, посвященного наследственному праву, не содержат.
Что нужно для вступления в наследство?
Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:
- заявление о вступлении в наследство;
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий личность;
- документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.
Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.
Нужен ли представитель для вступления ребенка в наследство?
От имени детей действуют их родители или опекуны. Это обусловлено тем, что ребенок ограничен в дееспособности. При этом Гражданский кодекс разделяет детей на две группы: малолетние (до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Они обладают разным объемом дееспособности.
Любые юридические действия за малолетних совершают их родители или опекуны. Поэтому, например, 13-летний ребенок не может сам подать заявление о вступлении в наследство.
Несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия законных представителей (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Это значит, что самостоятельно несовершеннолетний не вправе открыть наследственное дело. Заявление будет подаваться от его имени за его подписью, но с согласия родителей или опекунов. Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, суд указал, что несовершеннолетняя К. не могла полностью осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства и была неправомочна самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, поскольку за нее эти действия в силу ст. 64 Семейного кодекса осуществляет ее законный представитель или же он дает на это согласие (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).
Однако из этого правила есть исключения: подростки, вступившие в брак (ст. 21 ГК РФ), и эмансипированные подростки, которые работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). Они считаются полностью дееспособными и сами заключают любые сделки, в том числе вступают в наследство. При этом эмансипация возможна только с 16-летнего возраста. Что касается возраста вступления в брак, то Семейный кодекс дал регионам карт-бланш на самостоятельное установление нижних возрастных границ при наличии особых обстоятельств. Например, в Чеченской Республике и Адыгее возможно заключение брака с 14 лет. Такие подростки при вступлении в наследство должны доказать нотариусу свою дееспособность, представив свидетельство о заключении брака, решение об эмансипации.
Должен ли представитель ребенка подтверждать свой статус?
При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:
- свой паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
- решение о назначении опекуном (при наличии).
Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.
Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.
Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т. д.
Кто сообщит о наследстве родственникам, которые о нем не знают?
Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.
Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.
Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т. е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства. А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т. д. (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).
Как имущество будет делиться между наследниками?
Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль. Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул. В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.
Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.
Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону). Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.
Могут ли родители распоряжаться наследственным имуществом ребенка?
Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом. Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так. Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.
Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному. И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка. А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т. д. (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.
Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.
Можно ли отказаться от наследства от имени ребенка?
Такой отказ возможен только с разрешения органа опеки и попечительства. Иногда от наследства и правда выгоднее отказаться, ведь вместе с имуществом наследуются долги покойного (подробнее от этом – в статье «Если в наследство получили долги. »). Но такое решение может быть продиктовано и эгоистичными соображениями опекуна, особенно если он сам является наследником. Органы опеки оценят, действительно ли отказ от вступления в наследство в интересах ребенка, и только после этого согласуют его или нет.
Более того, если родители или опекуны не обратятся к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, орган опеки в судебном порядке потребует признать детей наследниками и выделить им долю. Такой пример: родители детей погибли. От отца осталась добрачная квартира. Дедушка и бабушка, назначенные опекунами малолетних, «забыли» сообщить о них нотариусу при вступлении в наследство. Узнав об этом, управление социальной защиты населения обратилось в суд и потребовало признать за детьми доли в квартире. Суд с требованиями органа соцзащиты согласился (Апелляционное определение Московского городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 33-47091/2017).
Почему несовершеннолетнему могут отказать во вступлении в наследство?
Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.
Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.
Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).
Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей. Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет. Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.
Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.
В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:
- между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т. е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
- рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.
Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.
В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.
После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.
Можно ли оспорить завещание?
Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.
Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца. Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г. по делу № 33-8377/2017).